Advokat-inform.ru

Юридический советник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Может ли сын — убийца матери претендовать на ее наследство

наследник убил наследодателя

Граждане, которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию, перечислены в абз.1 п.1 ст.1117.

К ним относятся граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Мотив совершения соответствующих действий достаточно четко зафиксирован в п.1 комментируемой статьи. Они совершаются для того, чтобы добиться такого определения судьбы наследственного имущества, которое отвечало бы интересам совершающих их лиц, так или иначе было бы им выгодно. Поскольку же эти интересы расходятся с законом, "приходится" идти на совершение умышленных (т.е. сознательно идти) противоправных (т.е. противоречащих закону) действий. Умышленные противоправные действия лишь тогда служат основанием для того, чтобы отнести наследника к недостойным, когда они направлены на достижение целей, указанных в абз.1 п.1 ст.1117. Если же умышленные противоправные действия совершаются по иным мотивам (например, из мести, чувства ревности) и не направлены на то, чтобы ускорить открытие наследства, добиться желательного распределения наследуемого имущества и т.д., то, хотя бы объективно они и влекли такие последствия, указанные действия не могут служить основанием для отнесения наследника к недостойным. Но при этом бремя доказывания того, что эти действия не были направлены на достижение целей, указанных в абз.1 п.1 ст.1117, должно возлагаться на того, кто оспаривает признание лица недостойным наследником, не имеющим права наследовать. Это может быть как он сам, так и иные заинтересованные лица. Таким образом, необходимо исходить из презумпции направленности соответствующих действий на достижение целей, указанных в абз.1 п.1 ст.1117.

#3 duke777 duke777 —>

в приговоре "на почве личных неприязненных отношений"

Добавлено:
Covetnik
Забыл дополнить, описываемые события произошли до введения 3 части гк

#4 Pastic Pastic —>

Монстр Разума (c) Ивановский Перц

Забыл дополнить, описываемые события произошли до введения 3 части гк

В ГК РСФСР было тоже самое:

Статья 531. Граждане, не имеющие права наследовать

Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Так что если убийство совершено их личных неприязненных отношений, то оснований для признания наследника недостойным нет.

#5 Stata Stata —>

Наследник не сможет наследовать, если убийство было умышленным. Если совершено по неосторожности, то сможет наследовать. Думаю, в вашей ситуации нужно пытаться отстранить его от наследования. Это происходит в судебном порядке. А что значит произошло до 1.03.2002 года? Тогда каким образом сейчас решается вопрос? А сроки?

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. N 2

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ
У СУДОВ ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДОВАНИИ

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ
от 21.12.93 N 11, от 25.10.96 N 10)
(с изм., внесенными Постановлением Пленума Верховного Суда РФ,
Пленума ВАС РФ от 28.02.1995 N 2/1)
2. При рассмотрении споров о наследовании лиц, которые в силу ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР могут быть признаны не имеющими права наследовать, необходимо иметь в виду, что их противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, установленные приговором суда, являются по смыслу указанной статьи основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий.
В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, правило, предусмотренное ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР, неприменимо.

#6 Pastic Pastic —>

Монстр Разума (c) Ивановский Перц

Stata, почитайте ГК (хоть РФ, хоть РСФСР) — должно быть не просто противозаконные действия, направленные против наследодателя, а именно ставящие целью получение наследства. В случае duke777 убийство совершено без всякого отношения к наследству, просто по причине личных неприязненных отношений.

Добавлено:
P.S. В приговоре должно быть примерно такое: "Узнав от отца, что последний намеревается составить завещание в пользу другого лица, намереваясь помешать отцу, действуя из корыстных побуждений, Иванов совершил убийство при следующих обстоятельствах. "

#7 Prosecutor Prosecutor —>

"Скромность красит только советского человека"

Pastic

Виноват, но по моему мнению не совсем правильно отвечать столь безапелляционно на дискуссионный вопрос.
ИМХО — Вы не правы. Судебной практики подобрать не удалось, но вот что нашел:

"НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО. КОММЕНТАРИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ"
(издание четвертое, переработанное и дополненное)
(Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников)
(Издательство "Статут", 2003)

". Статьей 1117 ГК РФ определен круг граждан, которые не имеют права на получение наследства (недостойные наследники). К их числу Кодексом относятся следующие лица.
Во-первых, граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество (см. п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В последнем случае речь идет о предоставлении Кодексом завещателю права "простить" недостойных наследников, составив в их пользу завещание уже после совершения ими указанных противоправных действий <*>.
———————————
<*> См.: Звеков В.П., Маковский А.Л., Шилохвост О.Ю. Вводный комментарий к проекту части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданский кодекс России. Часть третья. Проект: Наследственное право. Международное частное право. Текст. Вводный комментарий. М.: Статут, 2001. С. 26.

Читайте так же:
Налог на авторский гонорар

Противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. Как следует из п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2, противозаконные действия, которые установлены приговором суда, являются основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило неприменимо.
Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, а определение об освобождении лица от уголовной ответственности.
Имеет ли юридическое значение мотивация противоправных действий, совершенных в отношении наследодателя? Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться изначально. Существует точка зрения, что мотив совершения соответствующих действий достаточно четко зафиксирован в ГК РФ (п. 1 ст. 1117). Они совершаются для того, чтобы добиться такой судьбы наследственного имущества, которая отвечала бы интересам совершающих их лиц, что так или иначе было бы им выгодно. Если же умышленные противоправные действия совершаются по иным мотивам (например, из мести, чувства ревности) и не направлены на то, чтобы ускорить открытие наследства, добиться желательного распределения наследуемого имущества и т.д., то, хотя бы объективно они и влекли такие последствия, указанные действия не могут служить основанием для отнесения наследника к недостойным <*>.
———————————
<*> См.: Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный), часть третья. М.: Проспект, 2002. С. 21.

Данная позиция представляется весьма дискуссионной. Признать право наследования, к примеру, за сыном, из мести убившим свою мать (возможно, с особой жестокостью либо, что было заранее известно виновному, находящуюся в беспомощном состоянии, а также при иных отягчающих обстоятельствах), было бы, по меньшей мере, безнравственно, а по большому счету, неправомерно.
Полагаем, что лицо, виновное в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, должно отстраняться от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его действия были вызваны другими причинами (месть, ревность, хулиганские побуждения и т.п.). Важно лишь, чтобы эти действия прямо или косвенно способствовали призванию лица к наследованию или увеличению его доли в наследстве. Именно такая позиция была сформулирована в вышеупомянутом Постановлении Пленума Верховного Суда.
Какого-либо специального решения суда о признании наследника недостойным, как правило, не требуется. При наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, этот вопрос решает нотариус. Безусловно, при возникновении спора требуется решение суда.
Вместе с тем в уголовном законодательстве предусмотрены два уголовно наказуемых деяния, которые действительно нуждаются в дополнительном обсуждении в аспекте признания наследника, совершившего их, недостойным:
— убийство в состоянии аффекта, т.е. в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего (ст. 107 УК РФ);
— убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ).
Оба названных преступления отнесены уголовным законодательством к категории умышленных убийств. Однако в обоих случаях действия виновного лица, хотя и являются безусловно противозаконными, были вызваны противоправными действиями самого потерпевшего. Более того, в ряде случаев противоправные действия потерпевшего-наследодателя, возможно, представляли непосредственную угрозу жизни самого наследника. В целях правильного формирования судебной практики вопрос о признании наследника, совершившего подобные действия, недостойным, по всей вероятности, должен решаться особо. "

Может ли дочь претендовать на наследство?

— Мне 51 год. Хочу оформить завещание на однокомнатную квартиру на сына своего гражданского супруга, не рожденного мною. Моего гражданского мужа уже нет в живых, а его сын – очень близкий и родной мне человек. У меня есть совершеннолетняя работоспособная дочь (21 год) от первого (законного) брака. Может ли она претендовать на это наследство?

Отвечает адвокат МКА ЮФ «Левант и партнеры» Максимилиан Буров:

Несмотря на то, что ваша дочь – наследник первой очереди, завещание полностью исключает для нее возможность претендовать даже на часть наследства. Она совершеннолетняя, не является иждивенцем, поэтому не имеет права на обязательную долю.

Завещания в пользу лиц, не связанных кровными узами, нередко пытаются оспорить в суде. Самая частая причина – недееспособность наследодателя. Рекомендуется в тот же день, когда будете делать завещание, пройти освидетельствование в психоневрологическом диспансере. Это поможет в будущем защититься от необоснованного иска.

Отвечает управляющий партнер ООО «Прагматик» Элла Гимельберг:

Согласно Гражданскому кодексу РФ, если родная дочь не является инвалидом, при наличии нотариально удостоверенного завещания она не может претендовать на недвижимость матери. В этом и есть правовая природа добровольного завещания – изменение порядка и перемена лиц наследования имущества относительно наследования по закону.

Отвечает юрист Анна Казимир:

Законом предусмотрена свобода завещания, которая позволяет гражданам завещать свое имущество тем лицам, которым они хотят передать его после смерти независимо от того, состоит наследодатель в родственных отношениях с потенциальным наследником или нет. Ваша дочь, как заинтересованное лицо, имеет право подать в суд иск о признании завещания недействительным после открытия наследства. Как правило, основной аргумент при оспаривании завещаний – довод о невменяемости завещателя. В суде ей будет необходимо доказать, что вы не отдавали отчет своим действиям в момент подписания завещания.

Читайте так же:
Конфликт с жильцами в коммунальной квартире

В таких спорах суд может назначить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Основными доказательствами будут справки из медицинских учреждений, свидетельствующие о серьезных заболеваниях, которые могли бы повлиять на психическое состояние наследодателя на момент подписания завещания. Однако если завещатель был дееспособным и на момент подписания завещания явных психических расстройств не имел, сделка останется в силе.

Недействительным завещание признают, если будет доказано, что оно было совершено под влиянием заблуждения, обмана, насилия или угрозы. Также его можно оспорить при несоблюдении предписанной законом формы.

В случае признания судом завещания недействительным – а для этого нужны очень веские основания – все завещанное имущество будет распределяться между наследниками первой очереди по закону. К таким наследникам относятся: родители, дети, супруг.

Отвечает ведущий юрисконсульт юридической службы ИНКОМ-Недвижимость Светлана Болотская:

Вы вправе составить завещание на любое лицо по вашему усмотрению, а при изменении своего решения можете отменить завещание или составить новое в пользу одного или нескольких лиц.

Дочь сможет претендовать на наследство при наличии оформленного вами завещания в пользу сына гражданского супруга, если к моменту открытия наследства она утратит свою трудоспособность. В таком случае ей может достаться не менее половины доли в наследстве, которая причиталась бы ей при наследовании по закону.

Текст подготовила Мария Гуреева

Не пропустите:

Присылайте свои вопросы о недвижимости, ремонте и дизайне. Мы найдем тех, кто сможет на них ответить!

Редакция оставляет за собой право выбирать темы из числа вопросов, которые прислали пользователи.

​​Наследство родителям после смерти сына

Вступление в наследство — процедура перехода имущественных прав умершего к его наследникам. Последние имеют очередность. Наследниками 1-й очереди являются супруги, дети и родители. Соответственно, преимущественное право на наследство умершего взрослого сына имеют его родители, дети и супруга. Открытие наследование матери и отца считается открытым с момента смерти их ребенка. Существует два способа вступления в право наследства после смерти сына или дочери: по завещанию и по закону.

Наследование за сыном по завещанию

Регламентирует порядок вступления в наследство по завещанию после смерти сына или иного родственника глава 62 ГК РФ (раздел 5, часть 3).

Завещательный документ составляется наследодателем при жизни с обязательным нотариальным заверением. В последнем распоряжении он может указать:

  • одного или список получателей наследственного имущества;
  • недостойных претендентов на наследство;
  • условия получения;
  • дополнительных получателей, на случай если выше перечисленные откажутся от наследственных прав.

При этом в завещание может быть указана доля каждого (матери, отца, детей) в наследстве умершего сына. Если завещатель этого не сделает, то все имущество будет разделено поровну между заявившими наследниками 1 очереди.

Несмотря на свободу волеизъявления по завещанию, некоторые категории граждан имеют право на обязательную долю наследства после смерти сына или отца (ст. 1149 ГК). А именно:

  • дети наследодателя, не достигшие 18 лет;
  • нетрудоспособные дети, родители или супруг/-а;
  • лица, которые были на законном иждивении наследодателя еще при жизни и были признаны нетрудоспособными.

Причем эта доля должна составлять не менее половины от всего наследуемого имущества. Если таких граждан несколько, то обязательная доля наследства делится после смерти сына/дочери на всех.

То есть, доля матери/отца на наследство после смерти дочери/ сына закреплена в законе, даже если они не упомянуты в завещании.

Наследование за сыном по закону

Регулирует право и порядок на наследство после смерти сына (иного родственника) по закону гл. 63 ГК России. В статьях 1141—1145 перечислены наследники по 1, 2, 3 и последующей очередности.

Родители умершего ребенка относятся к 1 очереди, как и супруга и дети. Сюда же относятся и внуки завещателя, а также их потомки. Но в наследство внуки могут вступить, если умерли сыновья наследодателя. При этом наследуется имущество по праву предъявления (ст. 1146 ГК).

Наследование по закону происходит, если наследодатель не оставил завещания. По данному способу наследования нет право на обязательную долю. В случае если в наследство вступает отец/мать после смерти сына/дочери, то этот факт не важен. Поскольку право родителям на наследство умершего сына/дочери дает первоочередность наследования.

При отсутствии претендентов какой-либо очереди

В законодательстве также предусмотрен случай, когда умер сын/дочь, а на наследство никто из родственников 1-7 очереди не предъявил свои права. Тогда наследование происходит по праву предъявления (ст. 1146 ГК).

Предъявить данное право могут наследники наследников, если последние умерли до открытия наследства или вместе с завещателем. Среди них также есть три очереди:

  • при первоочередности наследство после смерти сына переходит внукам;
  • 2 очередь — это племянники;
  • к 3 очереди относятся двоюродные сестры/братья.

Данное наследование может применяться только в случае, если наследодатель не оставил завещания, то есть, по закону.

Основные этапы оформления принятия наследства

В российском ГК (ст. 1153) прописано два способа для принятия наследства — фактически и с помощью нотариального оформления. В том и другом случае сначала предстоит родителям зарегистрировать право наследства после смерти сына на владение имуществом. Оформить наследство после смерти сына/дочери можно, предприняв некоторые шаги.

Читайте так же:
Как изменить дату сделки продажи квартиры

Куда обращаться

На 1 этапе нужно будет принять оставленную после смерти наследодателя собственность, причем целиком. Нельзя получить только часть или отказаться от нее, включая долги.

Фактический способ вступления в наследство используется в определенных случаях:

  • наследство, например, квартира, используется после смерти сына/ дочери и достойно поддерживается родителями или иными приемниками;
  • собственность находится в безопасности и сохранности, обеспеченной наследниками;
  • умер сын/дочь, а долю в наследстве и все обязательства, включая долги, взяли на себя отец/мать (получатели наследства).

При обращении к нотариусу нужно выдержать необходимые сроки вступления в свои наследственные права. Период, необходимый для их принятия равен 6 месяцам с того дня, как умер наследодатель. Чтобы родителям вступить в права на наследство умершей дочери/сына, в указанные сроки им нужно совершить фактическое принятие или составить заявление на специальном бланке. Причем сделать это можно как лично, придя в контору, так и передать с доверенным лицом или отправить по почте (документы — заявление и доверенность на действие доверенного лица — должны быть нотариально заверены).

Согласно ст. 1115 ГК открывается наследственное дело в нотариальной конторе, расположенной ближе к месту последней прописки умершего или крупнейшей собственности (например, жилого помещения). Наследственные дела могут распределяться среди нотариусов, в соответствии с буквой, на которую начинается фамилия погибшего.

Чтобы найти данную контору и нотариуса, можно зайти на сайт региона и посмотреть список, где указаны все контакты. Телефонный звонок поможет уточнить, где и кто именно занимается наследственным делом.

О наличии/отсутствии завещания сообщает нотариус в день смерти его составителя. В случае неопределенности даты, обнародуется по факту признания его умершим в судебном порядке. Завещание может быть открытым и закрытым. В первом случае знакомство с ним возможно при родственных связях. Во втором только в присутствии всех лиц, определенных до смерти наследодателя им самим.

Необходимый пакет документов

Перейдя на второй этап, родителям для получения наследства после смерти сына/дочери, прежде всего, нужно получить свидетельство, подтверждающее факт смерти наследодателя. А также собрать следующие документы:

  • выписку из домовой книги (последней регистрации);
  • копию ЛС из УК;
  • справку о составе семьи и всех лиц, кто прописан на жилплощади умершего собственника;

  • выписка из ЕГРН или свидетельство;
  • иные правоустанавливающие документы на владение имуществом (решение суда, ДКП и т. д.);

В необходимый пакет документов также входит заявление, заполняемое собственноручно в нотариальной конторе, тем родителем, кто вступает в наследство после смерти сына/дочери.

Госпошлина при вступлении в наследство

Оплачивается пошлина согласно российского НК (п. 22, ст. 333.24), поскольку доля матери/отца в наследстве после смерти дочери/сына является приобретенной прибылью. Величина установленной государством пошлины зависит от степени родства с покойным и размера получаемого наследственного имущества либо его доли:

  • 1 и 2 очередь (родители, дети, супруги, братья/сестры) — 0,3% от суммы оценки наследства (не более 100 тыс. руб.);
  • остальные — 0,6% от оцененной суммы (не более 1 млн руб.).

Законом предусмотрены льготы на оплату пошлины. От нее освобождаются лица, которые являются наследниками:

  • жилплощади и одновременно проживали на ней совместно с покойным;
  • собственности граждан, которые погибли при исполнении государственного долга;
  • имущества жертв политических репрессий;
  • денежных средств на банковских вкладах, с пенсионных выплат и вознаграждений за интеллектуальные способности;
  • выплат по страховке в результате гибели и производственного несчастного случая.

Срок вступления в наследство

На последнем 4 этапе нотариус в утвержденные законом полгода разбирает наследственное дело. При его закрытии всем преемникам, установленным по факту наследования, выдается свидетельство. Оно подтверждает право на принятие наследства. Этот документ является основанием, для того чтобы переоформить полученную собственность на свое имя.

Полугодовалый срок может быть продлен по открытию наследства для новых лиц, которые получили данное право по причине:

  • отказа одного из наследников (срок вступления в правообладание равен 6 месяцам с даты отказа);
  • непринятия другими лицами наследства (дополнительные 3 месяца, как только прошло полгода со дня смерти собственника данного имущества).

В случае, когда открытие наследства не состоялось в связи с тем, что никто не объявился или единственный преемник опоздал по сроку вступления, имущество, как выморочное, отходит в государственный фонд или в собственность муниципальных образований. В данном случае придется решать вопрос в судебном порядке. Для этого подается иск, но должна быть веская причина опоздания (незнание, тяжелое заболевание, неграмотность и т. д.). Ответчиками выступают те, кто в настоящее время является наследником.

Пошаговая инструкция для открытия наследственного дела по восстановлению прав без наличия завещания и в отсутствии споров:

  • устное и письменное согласие всех правопреемников, заверенное нотариально;
  • нотариус перераспределяет доли наследственного имущества;
  • свидетельства на право наследования, выданные ранее, аннулируются и выдаются новые;
  • перерегистрация в госреестре.

Как правило, факт пересмотра наследственного дела решается не по договоренности, а в судебном порядке.

Заключение

Итак, право вступления в наследство после смерти сына/дочери есть у обоих родителей. В случае если наследование наступает по закону, и мать и отец могут вступить в наследство после смерти дочери/сына по праву первоочередности (после смерти сына они наследники первой очереди). В случае если наследование происходит согласно написанному завещанию, есть два варианта для отца/матери получить долю наследства после смерти сына/дочери:

Может ли быть мать наследником скончавшегося сына?

Главная » Наследство » Может ли быть мать наследником скончавшегося сына?

Может ли быть мать наследником скончавшегося сына?

Смерь близкого человека – это тяжелая невосполнимая утрата, которая ко всему прочему сопровождается и сугубо юридическими сложностями.

Сухие нормы закона в смерти человека видят событие, которое влечет необходимость сменить собственника имущества – от ныне покойного гражданина оно должно перейти к наследникам этого человека.

Наследники могут определять как по завещанию, если умерший его составил, либо, в отсутствие посмертного распоряжения, согласно установленной законом очередности.

Если наследование будет производиться именно в порядке установленной законом очередности, то в первую очередь к наследованию будут призваны самые близкие покойному люди.

Мать может быть наследником после смерти сына?

Первоочередные наследники определяются ст.1142 Гражданского кодекса РФ (далее – также «ГК РФ»).

Ими являются:

  • родители (кроме тех случаев, когда они были лишены родительских прав);
  • дети (любых возрастов);
  • супруг (с которым покойный состоял в официально зарегистрированном браке и такой брак на момент смерти расторгнут не был).

Если все наследники первого круга наследования живы, не являются лицами недостойными и от вступления в наследство не отказывались, то все они получат равные доли.

Мать, как наследник первой очереди, тоже получит часть наследства сына.

Важно отметить, что если мужчина был женат, то их совместное с женой имущество будет разделено пополам, согласно нормам ст.1150 ГК РФ. Одна часть останется у жены, а вторая часть имущества будет включена в наследственную долю для перераспределения между наследниками.

Если у мужчины на момент его смерти были живы мать и отец, а также была официальная жена, тогда все его имущество будет поделено между ними в пропорции по 1/3 каждому.

В том же случае, если покойный оставил завещание, то имущество будет распределяться по его условиям.

В завещании можно предусмотреть любых наследников, однако свобода завещательной воли будет ограничена императивными нормами ст.1149 ГК РФ, согласно которым, вне зависимости от того, кто указан в завещании, часть наследства должны получить обязательные наследники.

Согласно ГК РФ к числу таких наследников относятся:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети (как родные, как и усыновленные);
  • нетрудоспособные родители (в т.ч. усыновители) и переживший супруг;
  • иные нетрудоспособные иждивенцы, что находились на иждивении покойного, по крайней мере, год до смерти.

Завещатель мог указать, что наследство получают только его жена и отец. В завещании не требуется оказывать причины, которые побудили его составителя очертить круг наследников именно в таком составе, равно, как не обязан он будет указывать и причины лишения наследства матери.

Если завещание будет составлено именно таким образом, то отец и жена завещателя получат по ½ доле наследства.

А вот если мать завещателя будет являться нетрудоспособной (в силу возраста или инвалидности), то она получит часть наследства в качестве обязательного наследника.

Согласно закону, обязательный наследник должен получить как минимум половину от того, что причиталось бы ему при наследовании по закону.

Кто имеет право на наследство после смерти родителей?

Может ли брат быть наследником первой очереди, читайте тут.

В вышеприведенном примере, при отсутствии завещания, жена получала бы 1/3 наследственной доли. Половина от этой величины составляет 1/6 доли.

Таким образом, нетрудоспособная жена получит 1/6 доли, а всю оставшуюся наследственную массу разделят между собой жена и отец почившего завещателя в равных долях.

Если мать покойному была не родная, но она провела в прошлом процедуру усыновления, то она приравнивается в юридическом смысле к матери биологической и будет иметь право наследовать в первую очередь по закону или быть обязательным наследником при нетрудоспособности.

В том же случае, если процедура усыновления проведена не была, и женщина по отношение к умершему была лишь мачехой, то она будет наследовать только на седьмой очереди.

Наследование после смерти сына по закону

Чтобы принять наследственное имущество можно поступить двумя способами:

  • принять наследство фактически (пользоваться как своим, охранять имущество от посягательств третьих лиц, погашать долги наследодателя);
  • осуществить официальную процедуру принятия наследства через нотариуса.

Первый вариант принятия не всегда возможен, например, если есть иные наследники, и не всегда оправдан. Если наследственное имущество составляет, в числе прочего, недвижимость, то фактически его принять для того, чтобы именоваться его собственником, мало.

Недвижимость требует процедуры регистрации права в органах Росреестра, а чтобы произвести перерегистрацию с покойного на наследника, потребуется подтверждающий документ – свидетельство о праве на наследство.

Чтобы такое свидетельство получить, необходимо в течение полугода с момента смерти обратиться к нотариусу (по месту последней регистрации усопшего) и подать заявление о принятии наследства.

Иные лица, которые претендуют на наследственное имущество, должны сделать то же самое.

Если мать будет единственным наследником первой очереди, то все имущество сына достанется ей.

Сможет ли мать распоряжаться недвижимостью, если срок для обращения к нотариусу был пропущен?

Да, сможет, но только после обращения в суд с иском о признании права на фактически принятое наследство.

Важно помнить, что по наследству переходит не только имущество, но и долги. Чтобы не платить по долгам, единственный вариант – отказать от вступления в наследство. От долгов отдельно оказаться, к сожалению, нельзя – или полный отказ, или полное принятие.

Заявление об отказе можно оформить у того же нотариуса, у которого производится приятие наследства.

Об имуществе наследодателя

В наследственную массу включается все имущество, которым покойный владел на праве собственности, с учетом особенностей разделения имущества супругов, о чем уже упоминалось выше.

Право собственности на недвижимость подтверждается записью в Росреестре. Транспортные средства должны быть зарегистрированы в ГИБДД.

Чтобы их переоформить, необходим подтверждающий права на наследство документ.

Это же правило будет касаться денежных средств, находящихся на депозитных счетах в банках.

Кроме того, по наследству переходят и доли владения в уставном капитале юридических лиц. Если это акционерное общество, то изменить запись о владельце необходимо у держателя реестра акционеров – регистратора. Основанием будут являться все тот же документ о праве на наследство, которое выдает нотариус.

Если не произвести обращение к нотариусу, проблем не возникнет только с мелким движимым имуществом, а чтобы распоряжаться всем вышеперечисленным, нужно будет обращаться в суд.

Сроки вступления в наследство после смерти сына

Для того чтобы не иметь впоследствии никаких проблем с наследственным имуществом, лучше всего сразу получить свидетельство о праве на него, обратившись к нотариусу с заявление о вступлении в наследство.

Заявление должно быть подано в течение 6 месяцев со дня кончины наследодателя. Если этот срок пропустить, то придется обращаться в суд.

Необходимый пакет документов

К заявлению, подаваемому в нотариальную контору, необходимо приложить подтверждающие документы, помимо документа, идентифицирующего личность самого заявителя:

  • свидетельство о смерти гражданина;
  • документы о подтверждении родства с покойным (если умер сын, то подтверждать необходимо свидетельством о рождении).

Нотариус открывает наследственное дело, а также сообщает, какой комплект дополнительных документов должен собрать наследник, чтобы подтвердить свои права на наследственную долю.

Это могут быть свидетельства о праве собственности на недвижимость, ПТС, выписки из ЕГРН, выписки из реестра владельцев ценных бумаг и прочие документы.

Когда вся документация будет собрана, необходимо снова осуществить визит в нотариальную контору. На основании полученных документов нотариус подготовит свидетельство, подтверждающее права наследников на имущество покойного.

За выдачу свидетельства необходимо оплатить госпошлину (если нотариус частный, то не госпошлину, а нотариальный тариф).

Мать, получающая наследство сына, должна будет оплатить 0,3% стоимости наследства, но не больше 100 000 рублей.

Если бы наследство получали более дальние родственники, то сумма оплаты была бы выше.

Сын умершего наследника претендует на наследство — правомерно ли?

Если фактическое принятие наследства произошло, то нужно на этом и настаивать в суде. По поводу наследования в порядке представления сыном дяди — судебная практика самая противаречивая по этому вопросу и в пределах одного субъекта бываетразной.

Действительно в соответствии с гражданским законодательством сын дяди имеет право через суд доказывать свое право на долю в наследстве. В своем возражении Вы должны ссылаться на то, что фактическое принятие наследства уже произошло и сын дяди пропустил срок подачи требований до открытия наследственной массы, а также тот факт, что Ваша мать оплачивала полностью похороны отца и сожержание всего имущества. Статус опеуна не дает по закону никаких преимуществ при распределении наследства. Опять же решение будет принимать суд. В российском законодательстве судья принимает решение не только опираясь на нормы закона, но и опираясь на личные убеждения. Отсюда и возникает разность судебной практики по таким делам. Удачи!

Добрый вечер! Во-первых, в случае смерти лица, которому завещана часть имущества, данная часть имущеста должна наследоваться наследниками по закону, а не по завещанию.

В случае смерти наследника по завещанию, в соответствии с которым все наследственное имущество завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей либо конкретного имущества, до открытия наследства или одновременно с завещателем, по смыслу пункта 2 статьи 1114 и пункта 1 статьи 1116 ГК РФ, предназначавшаяся ему часть наследства наследуется по закону наследниками завещателя (если такому наследнику не был подназначен наследник). (Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9 "О судебной практике по делам о наследовании").

В соответствии с п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. ст. 1142 — 1145 и 1148 указанного Кодекса.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (п. п. 1 и 2 ст. 1142 ГК РФ).

Поскольку лица, наследующие по праву представления, занимают среди других наследников наследодателя то место, которое мог бы занимать их умерший родитель, постольку внуки наследодателя и их потомки являются наследниками первой очереди по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2011 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. N 11 // Определение N 84-В11-3).

Таким образом, сын дяди имеет право на принятие доли наследства по праву представления, но ему придется восстанавливать срок для принятия наследства.

А нотариус неверно применил норму закона, сосавшись на приращение наследственных долей, Между тем указанная норма, перечисляя случаи, при которых происходит увеличение части наследственного имущества, приходящегося на долю наследника, принявшего наследство, за счет доли отпавшего наследника, не содержит указания на такое основание для приращения этой доли, как смерть наследника, наступившая ранее смерти завещателя, при отсутствии распоряжения о подназначении наследника.

Трудно сказать какое решение примет суд первой инстанции, но, если дело дойдет до Верховного суда РФ и срок для принятия наследства будет восстановлен, то сын дяди получит свою долю в наследстве.

НО: сын дяди указанную долю (завещанную дедом Вашему дяде) будет делить с Вашей мамой поровну, поскольку она является также наследником первой очереди по закону. Таким образом, у Вашей мамы будет бОльшая доля в наследстве.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию